Serebrovskii în

2. Va este ordinea în caz de deces. Acest fapt dă ca un testament specificul tranzacției. Când voința consecințelor juridice, ca regulă generală, nu există decât de la deschiderea moștenirii, adică. E. De la data decesului testatorului (sau recunoașterea lui ca persoană dispărută mort, Joió egală cu moartea sa). O voință făcută, dar a indicat-o ca entitate succesoare nu a dobândit încă dreptul de moștenire; acest lucru necesită deschiderea moștenirii, adică. e. moartea testatorului și vocația persoanei de a moșteni. Ar fi totuși greșit să credem că, în toate cazurile, consecințele juridice ale unei va avea loc numai cu moartea testatorului. Aceasta este doar o regulă generală, dar pe durata ultimei voinței testatorului și testamentul întocmit, acestea pot fi cunoscute, deși limitate, implicații juridice; din nou testament compus poate atrage după sine anularea sau modificarea unui compilat anterior va (Art. 426 GK). Cu toate acestea, principalele implicații juridice ale voinței, desigur, realizat numai cu deschiderea moștenirii (moștenitorii unei vocație, trecerea la ei drepturile de proprietate ale testatorului, și altele.) [169].

3. Deoarece voința se face în caz de deces, în literatura de testament, uneori, se referă la numărul de tranzacții efectuate în condiții de suspendare. Noi credem acest punct de vedere este greșit. Condiția este un fel de circumstanțe care pot să apară, dar niciodată nu poate veni. Moartea omului este inevitabilă, doar în momentul morții este necunoscută. Prin urmare, moartea testatorului, în funcție de pus în aplicare consecințele juridice ale voinței, nu voința atașată la natura condiționată a tranzacției. Nu este voința tranzacției condiționată, de asemenea, deoarece condiția este întotdeauna un punct suplimentar în tranzacție, stabilită prin acordul părților. Din dorința părților depinde de natura da contingentă a tranzacției. Dar, în cazul în care părțile nu fac, atunci tranzacția va fi valabilă, cu toate că nu va avea un caracter convențional. Deci, de cumpărare și de vânzare, închiriere de proprietate și alte contracte pot fi încheiate cu includerea în acordul anumitor condiții. Dar, în cazul în care părțile nu asigură apariția sau rezilierea contractului condiționată de apariția sau neapariția anumitor condiții, contractul va avea în continuare obligatoriu părți forță juridică adecvată, a conchis el. Testament se poate face numai în caz de deces al testatorului. Această situație este o condiție necesară, dar nu și un element aleatoriu va, testator care opțional pot fi incluse sau nu sunt incluse în testament. Menționarea în testament că aceasta este făcută în caz de deces al testatorului, rezultă din însăși natura voinței, face parte integrantă din acesta și nu poate fi considerată ca o condiție suspensivă. Mai precis, ar fi considerat ca moartea testatorului, pentru o perioadă care trebuie să aibă loc în mod necesar, cu toate că nu se știe când va veni, pentru o perioadă, cu privire la apariția care depinde de consecințele juridice ale voinței ca o afacere cu o singură față, deși, după cum am văzut, consecințe juridice cunoscute vor putea avea o chiar și viața testatorului.

5. Va ordinul este un cetățean al proprietății sale. Subiectul testamentar poate fi orice proprietate deținută de testator, indiferent de natura proprietății (de numerar, obligațiuni, împrumuturi de stat, mobilier și aparate de uz casnic, casa și așa mai departe. P.) și pe locul (în oraș sau țară, locul de reședință al testatorului sau în altă parte). Dar subiectul unei testamentar poate să nu fie astfel de drepturi de proprietate pe care un cetățean nu are dreptul de a transfera la o altă persoană în viață. Nu se poate, de exemplu, aparținând acestui cetățean bequeath dreptul de a primi pensia alimentară; nu poate fi membru al gospodăriei agricole colective (dacă nu este ultimul reprezentant al instanței) pentru a lăsa moștenire partea sa în curte și așa mai departe. d.

6. Va - o afacere care pentru validitatea acestuia impune respectarea forma stabilită prin lege. Ca executare testament poate urma numai după moartea testatorului, atunci când remedia lipsa de formă a voinței nu mai este posibilă, nerespectarea sub forma va duce inevitabil la invaliditatea voinței [170].

În plus față de testamente scrise autentificate la notar, pe care cetățenii le pot folosi în orice caz, legislația sovietică pentru anumite cazuri, unele forme speciale de testamente scrise (a se vedea. Mai jos § 5).

7. Voința nu trebuie să conțină nici o ordine de contrare legii sau făcute în eludarea legii, sau îndreptate în detrimentul evident al statului (Art. 30 din Codul civil). Un exemplu de voințe ilegale poate servi ca un testament în care autoritățile naționale numește pe fiul său, moștenitorul terenului acordat cetățenilor sub casa, deoarece astfel de ordine încalcă legea privind naționalizarea terenurilor și interzicerea tranzacțiilor cu terenuri (art. 6 din Constituția URSS, art. 21 din Codul civil și și colab.). Eludarea legii se va face un testament în care moștenitorul are dreptul la o parte obligatorie din moștenire, această cotă este atribuită în mod oficial în întregime; De fapt, moștenitorul trebuie să primească cel puțin cota obligatorie, deoarece evaluarea bunurilor în acțiunile altor moștenitori este stabilit sub costul real [172].

Cazurile va conține o dispoziție, sau contrar legii făcute în eludarea legii, sau este îndreptată în detrimentul evident al statului, desigur, poate avea loc numai ca o excepție. Dar dacă un astfel de ordin au fost făcute de testator, notarul este obligat să ceară excluderea unui astfel de ordin de voința textului, și în caz de eșec al testatorului să-l facă - să refuze certificarea testamente.

§ 3. Cine deține dreptul de a face un testament

Testatorul poate fi orice capabil, de exemplu. E. a atins vârsta majoratului (18 ani), un cetățean care se poate referi în mod conștient la meritele ei testamentare. Deci, ei nu pot face o persoană care va o incapacitate și limitate în capacitate. În acest sens, din moment ce toate tranzacțiile pentru minori (sub 14 ani) și în numele acestora fac reprezentanții lor legali - părinți, părinți adoptivi, tutori, - testamente nu ar trebui să fie făcute personal de către testator, minorii INTESTAT nu sunt permise.

Controversate este problema posibilității de voințe minori (cu vârste între 14 și 18 ani).

Cazurile în care minorii au avut intenția de a face o voință, desigur, poate avea loc numai ca o excepție. Prin urmare, problema de testamente minorii nu ar trebui să atragă o atenție specială. Și dacă ne oprim aici, pe această temă, este numai pentru că el a fost deja afectat de unii avocați sovietici să o rezolve, ne gândim, este greșit. Potrivit acestor avocați pentru minori cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani ar trebui să li se acorde dreptul de a face un testament. În susținerea acestui punct de vedere au fost făcute următoarele observații: în calitate de minori (cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani) are dreptul de a dispune de proprietate, care au cumpărat pe venitul personal, aceștia pot face o voință în ceea ce privește bunurile dobândite prin munca lor [173].

Pe baza acestor considerente, noi credem că cetățenii cu vârsta sub 18 de ani, nu face parte din dreptul de a face un testament. În practică, problema elaborării testamente minori, în general, pot să apară în cazuri excepționale [174].

Wills pot fi angajate doar capabil; persoane au declarat agențiile relevante inapt din cauza bolii mintale sau de demență (chiar și adulți) nu poate acționa ca testatorul.

De asemenea, trebuie declarate testamente nevalide de persoane în mod oficial capabile, dar fiind în comiterea voinței într-o astfel de stare, care nu au putut înțelege semnificația acțiunilor lor, de exemplu, din cauza unei stări de boală (art. 31 din Codul civil). În astfel de cazuri, trebuie să existe examenul medical. În cazul în care examinarea medicală se stabilește că cetățeanul atunci când se face voința lor într-o stare de nebunie, voința trebuie să fie invalidată de către instanța de judecată.

Un cetățean care comite o voință ar trebui să aibă o capacitate juridică în momentul voinței. Prin urmare, în cazul în care voința a fost redactată incapacitat, o astfel voința nu este valabilă, chiar dacă mai târziu a devenit cetățean al capacității juridice (de exemplu, o nebunie recuperat). Pe de altă parte, pierderea capacității juridice în momentul elaborării voinței lor, de exemplu, din cauza unei boli mintale, nu privează vidul lăsat prin testament.

Comiterea testamente în comun de către mai multe persoane nu este permisă. Un testament poate fi făcută de o singură persoană. Prin urmare, acestea nu pot, de exemplu, tatăl și mama unui testament pentru a lăsa moștenire proprietatea lor comună dobândite în timpul căsătoriei, copiii lor. Dar fiecare dintre ei poate face individual o voință de a dispune de acțiuni deținute de el în proprietate comună, precum și apartenența la el personal (separat) de proprietate.

Nu sunt permise și astfel de voințe comune, în care fiecare dintre testatorul desemnează succesorul său un alt testator.

§ 4. Cine poate fi numit ca moștenitor de voință

1) toate acele persoane care pot fi moștenitori potrivit legii; 2) Organele de stat și organizațiile publice; 3) orice cetățean, în lipsa moștenitorilor legali.

În conformitate cu art. 418 din Codul civil, primul grup include copii, nepoți, strănepoți, copiii adoptați cu descendenți ai acestora, soțul supraviețuitor, părinți, frați și surori ale testatorului, precum și persoanele cu handicap care erau dependenți ai decedat cel puțin un an înainte de moartea sa. Testatorul are dreptul de a lăsa moștenire toate bunurile sau o parte din oricare dintre aceste persoane, indiferent de ordinea în care ei o numesc legea. Această concluzie rezultă din elementul de conținut. 422 din Codul civil, care prevede dreptul cetățenilor de a părăsi proprietatea lor de voință una sau mai multe persoane din numărul prevăzut la art. 418 CC; Articolul 418 din Codul civil se menționează toate moștenitorii legali ai celor de mai sus. Prin urmare, o persoană poate, de exemplu, pentru a lăsa moștenire nepoților lor de proprietate, ocolind fiica sau fiul, sora sau bequeath de proprietate, în prezența părinților apți de muncă.

Ne întoarcem la al doilea grup de moștenitori sub voința. În primul rând, aveți nevoie pentru a determina care se referă la legea de către organele de stat și organizațiile publice.

În conformitate cu organele de stat, pe care un cetățean poate bequeath proprietatea lor trebuie să înțeleagă orice agenții guvernamentale, întreprinderi și organizații (ministere, Sovietelor, universități, institute de cercetare, fabrici și așa mai departe. D.). Nu este necesar să se prezinte o agenție guvernamentală sau întreprindere să se bucure de drepturile unei persoane juridice.

Deși art. 422 din Codul civil nu vorbește de posibilitatea de a bequeathing direct proprietatea statului, dar, cu toate acestea, nu există nici un motiv pentru a nega cetățeanului. Un cetățean nu poate ști care organismul guvernamental ar trebui să facă lăsate moștenire proprietatea lor; Statul va oferi întotdeauna îndrumări adecvate cu privire la utilizarea cea mai avantajoasă mostenirilor. Din punct de vedere legal de dificultăți apar în acest caz nu se poate, pentru că, după cum sa menționat în mod corect în literatura noastră, statul va deveni în continuare proprietarul mostenirilor, în cazul în care acesta este lăsat moștenire direct statului, iar în cazul în care acesta este lăsat moștenire unuia dintre funcționarii săi [175].

Este voința în favoarea unui non-existent la momentul deschiderii moștenirii organului de stat sau organizație publică? Răspunsul la această întrebare în GC, noi nu găsim.

[169] În practică, există uneori cazuri în care există o voință pe baza transferului de proprietate desemnate în voința moștenitorului în timpul vieții testatorului. De obicei, testatorul se pronunță în timp ce primea de la moștenitorul său desemnat de întreținere viață. Astfel, în esență, există două fețe și, în plus, comerțul compensatorie, care este contrar naturii voinței ca o tranzacție cu sens unic și gratuit. Acest tip de tranzacții nu poate fi recunoscut ca fiind legitim ca voințe care stabilește puterea în funcție de o serie de circumstanțe complet Attendant - îndeplinirea obligațiilor asumate de către o persoană desemnată de către moștenitorul testator, și limitarea libertății testatorului la anulări și modificări vor fi (articolul 426 din Codul civil.).

[170] A se vedea. Și n și m n o m o în exemplul B. G S. W o n L și T R și B. Moștenirea notar, p. 12.

[171] A se vedea. RSFSR GK. Material sistematizat detaliat, p. 178.

[172] A se vedea. Și n și m n o m o în exemplul B. G S. W o n L și T R și B. Moștenirea notar, p. 27.

. [173] A se vedea A n t și M o n o în exemplul B. G S. W o n L și T R și B. Moștenirea notar, p 25.; X u t e în legalitate VK socialist. 1947, № 7, p. 30.

[175] A se vedea. Mesajul e n c e și așa mai departe, în proprietatea socialistă de stat AV. M.-L. 1948, p. 336.

[176] Jurisprudența Curții Supreme a URSS, 1948. Vol. I. M. 1948, p. 5.